Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
Лекция № 7. Денежные обязательства

Денежные обязательства по предварительному договору

Договор займа (дз).

Договор
займа оформляет экономические отношения
кредитования.

ДЗ
это классический договор. Ст. 807 ГК –
по ДЗ одна сторона (заимодавец) передаёт
в собственность другой стороне (заёмщику)
деньги или другие вещи определённые
родовыми признаками. А заёмщик обязуется
возвратить заимодавцу такую же сумму
денег и равное количество таких же
полученных им вещей того же рода и
качества.

ДЗ
считается заключённым с момента передачи
денег или других вещей. Таким образом
ДЗ является классической реальной
сделкой, который вступает в силу с
момента передачи денег или вещей. До
передачи вещи ДЗ нет.

ДЗ
односторонняя сделка. Это значит что
у одной стороны есть только право а у
другой стороны только обязанность.
Т.е.е у заёмщика обязанность возвратить
сумму займа, а у заимодавца право его
требовать

Особенности обязательства вытекающие из договора поручения.

В
консенсульаном договоре хранения таким
условием является условие исполнения
обязательства принять вещь в указанные
в договоре срок. По истечению этого
срока договора нет.

Для
всех остальных видов договора существенным
условием является вещ. Какая и сколько.

Цена
не является существенным условием.

Форма
договор хранения определяется общим
положением ГК о форме договора (ст. 161).
Но с учётом уточнений в ст. 887.

По
поводу суммы сделки. Которая должна
превышать в 10 раз МРОТ. Сумма сделки
определяется по стоимости передаваемой
на хранение вещи.

Действует
общее правило.

Денежные обязательства по предварительному договору

Если
возникает опрос о тождестве вещи (которая
передана и которая возвращена). То
используются свидетельские показания
для доказывания.

Если
хранение было заключено при ЧС. В этом
случае если отсутствует письменная
форма, то договор хранения может быть
подтверждён свидетельскими показаниями.

По
поводу соблюдения письменной формы.
Особенностью договора хранения является
то что письменная форма считается
заключённой если передача вещи была
удостоверена хранителем определённым
образом. Т.е.

Кроме
того возможна выдача номерного жетона
или иного знака подтверждающее принятие
вещи на хранение. В таком случае форма
будет считаться соблюдённой если это
разрешено законом или свойственно
такому виду хранения.

По
этому договору поверенный обязуется
оказанть услуги состоящие в освершении
действий от имени доверителя. Данные
услуги заключаются в совершении сделок
(как двусторонних так и двусторонних).
Кроме сделок могут совершаться иные
действия которые не относятся к сделкам.

Денежные обязательства по предварительному договору

Права
и обязанности поэтому договору наступают
для доверителя, минуя поверенного.
Поверенный выступает от имени доверителя.
Все действия поверенного приравниваются
к действия доверителя.

По
общему правилу этот договор безвозмездный.
И этот договор причисляется к числу
лично-доверительных фидуциарных сделок

Обязанности
и права поверенного

  1. Выполнить
    фактически все поручения. И сделать
    это по общему правилу он должен лично.

    Передоверие возможно если это указанно
    в договоре или передоверие необходимо
    для осуществления целей доверителя.
    Поверенный
    отвечает за действия и выбор заместителя.
    Если только заместитель не был выбран
    самим доверителем.

  2. Поверенный
    обязан действовать с чёткими указаниями
    доверителя. Отступить он может от них
    если это необходимо в интересах
    доверителя, а получить новые указания
    от него в разумный срок невозможно. Как
    только станет возможно поверенный
    должен уведомит доверителя об
    отступлениях.
    Коммерческому
    представителю может быть предоставлена
    возможность по договору отступать от
    указаний доверителя без его согласия.
    Потом он должен доложить об этом.

  3. По
    требованию доверителя поверенный
    обязан сообщать ему все сведенья о ходе
    исполнения поручения.

  4. Также
    обязан без промедления следовать всё
    полученное по сделкам совершённым во
    исполнение поручений

  5. Обязан
    предоставить отчёт с приложеием
    оправдательных документов если это
    требуют услоия договра или характер
    поручения.

  6. Право
    поверенног на отказ от исполения
    ждовгора. Поверенный в любой момент
    без указания причин может отказаться
    от исполенния поручения. По общеуму
    правилу без возмещения убытка.
    В
    случае если повренный пользуется этим
    правом. То он обязан передать все
    результаты своей деятельности доверителю.
    А доверитель должне компенсировать
    все расходы поверенному понесённые до
    момента отказа и даже вознаградить
    поваренного за фактически оказанные
    услуги.

Обязанности
и права доверителя:

  1. Доверитель
    обяза уполномочить поверенного на
    совершение юр дейтсвий на соврешение
    действий. Для этого он должен выдать
    соответствующую доверенность.

  2. Доверитель
    обязан возместить поверенному расходы
    пнесённые им за исполненеи поручения.

  3. После
    исполнение поручения доверитель обяаз
    без промедления принять у повреенного
    всё исполненное им.
    Ну а если договр
    был возмездным то и уплатить вознаграждение.

  4. Доверитель
    вправе давать поверителю указания в
    котррых конкретизируются поручения.

    эти указания должны быть правомернчми,
    осуществивмыми и конкретными. В противным
    случае они не будут обязательными для
    поверенного.
    Эти указания не могут
    изменять суть услуг которые предоставленные
    изначально.

  5. Доверитель
    вправе в любой момент отказаться до
    договора поручения без объясаеннеия
    причин и без возмещение убытков.
    Доверитель и в этом случае обязан
    компенсировать повереннрому расходы
    а также обязан выплатить вознаграждение..

Гл.
59 ГК

Обязательства
из причинение вреда – деликтное
обязательство.

Денежные обязательства по предварительному договору

Поскольку
легального определение деликтного
обязательства нет, то его можно найти
в литературе.

Обязательство
в следствии причинения вреда –
это г/п отношение по которому потерпевший
кредитор вправе требовать от причинителя
вреда (должника) полного возмещения
вреда, причинённого правомерными
действиями или бездействием причинителя
вреда. Должник обязан причинить вред в
полном объёме.

Главное
отличие деликтных обязательств от
обязательств договорных заключается
в том что они возникают не из договора.
Поэтому стороны этого обязательства
не состоят друг с другом в договорных
отношениях.

Принципиальное
различие между договорными обязательствами
и деликтным:

  1. Основаниями
    возникновения договорного обязательства
    является соглашение сторон. А основанием
    возникновения деликтного обязательства
    является факт причинения вреда.

  2. Договорные
    обязательства не всегда предусматривают
    полное возмещение убытков.

  3. Договорное
    обязательство в большинстве своём
    взаимные, т.е. двусторонне обязывающие.
    А деликтные обязательства всегда
    односторонние

  4. Деликтные
    обязательства относительны. Они
    возникают между конкретными лицами в
    результате причинения вреда.

Значение
деликтных обязательств:

  1. С
    помощью деликтных обязательств
    устанавливается круг субъектов, которые
    с одной стороны имеют право на возмещение
    вреда, с другой стороны обязаны этот
    вред возместить.

  2. Деликтное
    обязательство способствуют имущественному
    восстановлению потерпевшего и его
    материального статуса.

  3. Эти
    обязательства являются охранительными
    и в том числе выполняют превентивную
    функцию.

  4. Возможно
    наступление данного обязательства ещё
    до того как вред нанесён, но существует
    реальная опасность его причинения в
    будущем.

Деликт
является древнейшим зародышем
обязательственных отношений и появился
он в качестве запрета действия частных
лиц по отмщению и т.п. государство брало
на себя роль регулятора этих отношений.

Регулируется
деликтное обязательство гл. 59 ГК. Она
состоит из 4 порагрофовв:

  1. Обще
    положения о возмещенниии вреда

  2. Причиненеи
    вреда причинённого жизни и здоровью
    человека

  3. Возмещение
    вреда, причиненного вследствие
    недостатков товаров, работ или услуг

  4. Компенсация
    морального вреда

Предлагаем ознакомиться:  Можно ли поменять адвоката перед судом

действует много законодательных актов.

Денежные обязательства по предварительному договору

Ст.
1076

Если
гражданин признан недееспособным то
причинённый им вред возмещает опекун
или организация осуществляющая за ним
надзор, если только не докажет что вред
наступил не по их вине.

Даже
если он потом будет признан дееспособным
то обязанность за возмещения вреда не
прекращается за тот вред когда он был
недееспособным.

Вина
этих лиц выражается в том что с их стороны
отсутствовало наблюдение за недееспособным
в момент причинения вреда.

Прекращение
ответственности в данном случае возможно
при смерти опекуна либо если опекун не
имеет достаточных средств дл возмещения
вреда, а причинитель вреда обладает
такими возможностями. Тогда суд может
возложить обязанность возместить вред
полностью или частично на причинителя
вреда. В случае если вред причинён жизни
или здоровью потерпевшего.

Вред
причинённый гражданином таким возмещается
самим причинителем вреда. Кроме того в
отношении таких лиц законом не
предусмотрены принудительные меры мед
характера.

Если
гражданин в момент причинения вреда не
могу понимать значения своих действий
и не могу руководить ими, в таком случае
он освобождается от ответственности.
Если гражданин сам привёл себя в такое
состояние, то он будет нести ответственность
на общих основаниях.

Дееспособный
гражданин если причинил вред если не
понимал значения своих действия и не
могу руководить ими не несёт ответственность
за причинённый вреда. Однако если вред
причинён жизни и здоровью то может суд
возложить ответственность на причинителя
вреда, учтя материальное положение
причинителя и потерпевшего.

Причинитель
вреда не освобождает от ответственности
если сам себя привёл в такое состояние.

Если
вред причинён лицом которое не могло
понимать значение своих действий в
следствии психического расстройства,
то обязанность возместить вред может
быть возложено судом на совместно
проживающих с ним лиц, которые знали о
психическом расстройстве но не ставили
вопрос о признании его недееспособным.

Некоторые аспекты предварительного соглашения отличаются от особенностей основного договора. Например, если стороны включат в условия предварительного соглашения денежные обязательства или обеспечение обязательств, суды относятся к этому неоднозначно. Такое условие могут признать ничтожным или квалифицировать предварительный договор как основной.

Между сторонами может возникнуть спор из-за условия предварительного договора об оплате. Например, один контрагент обратился в суд, потому что второй не внес суммы, которые установили предварительном договоре.

Предмет дз.

Предметом
ДЗ могут быть либо деньги либо иные вещи
определённые родовыми признаками.
Поскольку недвижимость это всегда
индивидуально-определённые вещи, то ДЗ
могут быть движимые вещи.

По
ДЗ деньги и вещи передаются в собственность
заёмщика и смешиваются с его имуществом.
Заёмщик теряет право на это имущества
и может требовать возврата аналогичного
имущества, но не то же самое.

Предметом
займа не могут выступать вещи ограниченные
в обороте. Только если стороны относятся
к числу участников оборота, которым
разрешено совершение сделок с этими
вещами. Это касается в частности
иностранной валюты и иностранных
ценностей.

Например
граждане РФ не могут друг другу занимать
деньги в иностранной валюте.

Ст.
809 ГК – ДЗ предполагается процентным,
т.е. возмездным, если только в зане или
договоре прямо не указанно иное.

По
закону безвозмездным является договор
займа вещей и договор займа между
гражданами на сумму не превышающую
50тикратный размер МРОТ, если ни одни из
граждан не занимается предпринимательской
деятельностью (бытовой займ).

Если
в договоре отсутствует условие о размере
процентов, то размер процентов определяется
ставкой банковского процента (ставкой
рефинансирования), существующей по
месту нахождения заимодавца на день
уплаты займа или его части.

Ставка
рефинансирования составляет 8,25 %

Срок кд

КД
ограничен сроком. Срок возврата должен
быть указан в самом договоре. Однако в
самом договоре нет ограничений что срок
обязательно должен быть указан. Если в
договоре срок не указан то можно
потребовать его указания.

Размер
процентов и порядок уплаты.

Размер
процентов не является существенным
условием КД. Он может определяться по
правилам договора займа.

Банк
имеет право на дополнительно вознаграждение
только за дополнительные услуги.

Договор товарного кредита.

Не
смотря на то что он называется «товарного
кредита» он не имеет никакого отношения
к банковскому кредиту.

Ст.
822 ГК.

Речь
идёт о товаре. Исключительно о вещах
определёнными родовыми признаками.

Он
отличается от договора займа тем что
имеется ввиду именно консенсуальная
природа этого договора. Это как правило
предпринимательский договора. К договору
товарного кредита применяются правила
КД. Также субсидиарно будут применяться
правила договора займа.

Условия
договора товарного о количестве,
ассортименте и т.д. должны исполняться
в соответствии с правилами купли-продажи
товара.

Обязательство
коммерческого кредита не имеют формы
отдельного договора. Оно возникает в
г/п договорах исполнение которых
определяется собственно денежных сумм
или определение предметов родовыми
признаками.

Когда
одна сторона исполнила свои обязательства
а другая сторона имеет право на отсрочку.

Это
обязательство возникает в любом договоре
в котором есть отсрочка.

Ст.
823
— Договорами,
исполнение которых связано с передачей
в собственность другой стороне денежных
сумм или других вещей, определяемых
родовыми признаками, может предусматриваться
предоставление кредита, в том числе в
виде аванса, предварительной оплаты,
отсрочки и рассрочки оплаты товаров,
работ или услуг (коммерческий кредит),
если иное не установлено законом.

К
коммерческому кредиту соответственно
применяются правила настоящей главы,
если иное не предусмотрено правилами
о договоре, из которого возникло
соответствующее обязательство, и не
противоречит существу такого обязательства.

Коммерческий
кредит представляет собой не самостоятельную
сделку а часть договора.

Поскольку
к коммерческому кредиту применяются
правила договора займа, то не могут
применяться к нему ст. 809 и 811.

Поэтому
когда такой кредит предоставлен
договором, то даже если таким договором
не предусмотрена процентная ставка.

Коммерческий
кредит должен возникнуть именно из
договора.

Если
происходит нарушения в условиях о
коммерческом кредите, т.е. обязательство
не исполняется в срок, соответственно
можно требовать уплаты процентов за
просрочку.

Права и обязанности сторон до догвору страхования.

Некоторые
виды хранения являются публичными
договрами:

  1. Договор
    складского хранения (п. 2 ст. 908)

  2. Договор
    хранения ломбарда вещей принадлежащих
    гражданам

  3. Договор
    хранения вещей в транспортных организациях
    общего пользования.

Предлагаем ознакомиться:  Особенности заключения договора мены квартиры

Страховой
риск
– предполагаемое событие на случай
наступление которого производится
страхование.

Риску
присуще 2 признака:

  1. Вероятность
    наступления

  2. Случайность
    наступления — такое событие относительно
    которого нет достаточных знаний наступит
    оно или не наступит. И если наступит то
    неизвестно когда.

В
связи с эти по страховому риску
определяется страховая премия.
Определяется количественная и качественная
вероятность наступления этого события.
В зависимости от оценки страхового
риска определяется цена вопроса.

Страховой
случай
– совершившееся событие предусмотренное
договором страхование, в связи с которым
у страховщика появляется обязанность
выплаты.

Страховой
случай указывается в договоре. В возможно
что наступление которое описано в
договоре не будет оплачиваться, если
оно наступило в результате предумышленных
действий

Страховой
интерес
– это интерес страхователя в сохранении
имущества либо жизни и здоровья
застрахованного лица.

Интерес
может быть:

  1. Позитивный
    – получить компенсации при наступлении
    страхового случая

  2. Негативный
    – чтобы наступление страхового случая
    не наступило.

Страховой
интерес появляется если лицо обладает
основанном на законе или договоре
интересом к сохранении имущества.

Интересы
страхование которых не допускается:

  1. Страхование
    противоправных интересов.

  2. Страхование
    убытков от участия в лотереях и пари.

  3. Страхование
    расходов к которым лицо может быть
    принужденно в целях освобождения
    заложников.

Страховая
сумма
– сумма в пределах которой страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение.

Эта
сумма это максимум на который может
рассчитывать страхователь или
выгодопреобретатель.

Это
не значит что он получит именно эту
сумму. Это очерченный максимум.

Страховая
сумма устанавливается соглашением
сторон и является существенным условием
договора страхования.

Если
цена больше суммы то договор будет
недействителен на эту разницу. Если
страхователь страховщика обманул о
цене имущества то договор может быть
признан недействительным полностью.

Страховая
премия
– это плата за страхование, которую
страхователь обязан уплатить в порядке
и сроки установленные договором.

Страховая
премия может иметь разовый характер, а
может быть виде страховых платеже.

Страховая
премия рассчитывается на основании
страховых тарифов. Она рассчитвается
на основе объекта страхования и страхового
рсика.

Договро
страхования заключается на условиях
предусмотренных сторонами. В том числе
важную роль играют правила страхования.

Эти
правила, сохраняются, утверждаются и
т.д. Самим страховщиком

Существует
2 условия:

  1. Условие
    о предмете

  2. Условие
    о сроке

Форма

Соблюдение
пистменной формы возможно виде
подписанного обеими стиоронами
документа.

Возможно
также страхование по генеральному
полису. Это организационный договор
который регулирует систематическое
страхование разных партий и однородного
имущества в течении определённого
срока.

Обязанности
страхователя:

  1. До
    наступления страхового случая

    1. Информационные
      обязанности

      — Он обязан уведомит страховщика о
      существенном изменении тех обстоятельств
      которые он указывал при заключении
      договора страхования. Если он не
      исполняет эту обязанность то страховщик
      имеет право на расторжение договора
      страхования и возмещение убытков.
      изначально
      при заключении договора страхователь
      обязан сообщить все имеющиеся у него
      сведенья. Если он этого не сделает то
      страховщик имеет право ссылать потом
      на это обстоятельство.
      Когда наступил
      страховой случай страхователь обязан
      сообщить об этом страхователю Если
      страхователь не сообщил то страховщик
      имеет право не выплачивать сумму

  1. После
    наступления страхового случая.

Обязанности
страховщика:

  1. Основная
    обязанность страховщика это выплатить
    сумму
    .

    Существуют некоторые ограничения.
    Если
    страхователь поспособствовал наступлению
    страхового случая то страховщик имеет
    право не выплачивать сумму
    страховки.
    Исключения из этого правила
    касается самоубийства. Смысл в том что
    самоубийство это осмысленное действие.
    В таком случае страховка всё равно
    будет выплачиваться если договор был
    заключён за 2 года до самоубийства.

Права и обязанности сторон до догвору страхования.

Если
договор реальный то права и обязанности
возникают только после передачи вещи.
Если договор консенсуальный, то возникает
также обязанность хранителя принять
вещь на хранение в установленный
договором срок. Ст. 888 ГК.

Если
хранитель не принял вещь. То он обязан
возместить поклажедателю убытки если
иное не предусмотрено законом или
договором. Если поклажедатель в этот
же срок не передал вещь на хранении, то
поклажедатель тоже обязан возместить
убытки хранителю.

Хранитель
не имеет права требовать от поклажедателя
передать вещь.

Поклажедатель
может быть освобождён от ответственность
за не передачу вещи, если он в разумный
срок предупредил хранителя о не передачи
вещи.

Хранитель
обязан хранить вещь в течении определённого
срока. Срок может быть указан в договоре.
В договоре могут быть даны указания об
определении срока.

Если
договор хранение содержит условия о
сроке. То хранение осуществляется до
востребование поклажедателя.

В
случае если срок определён моментом
востребования то хранитель имеет права
по истечению срока обычного для этого
договора хранения потребовать забрать
вещь.

Если
хранитель не требует то он может его
хранить и хранить. Поэтому что касается
срока то у поклажедателя если обязанность
забрать вещь.

Если
поклажедатель вещь не забирает и в этот
срок то хранитель имеет права продать
вещь и вырученные деньги передать
поклажедателю за вычетом своих расходов.

По
общему правилу хранитель вещью
пользоваться не может. Но это возможно
если он получит согласие поклажедателя.
Кроме того и без согласие такое возможно,
если такое пользование необходимо для
обеспечение сохранности вещи и не
противоречит договору хранения.

Также
возможно пользование вещью если это
прямо предусмотрено законом.

Например
в законе об исполнительном производстве.

Ст.
900 решает вопрос о распределении плодов
и доходов от вещи следующим обазом. Т.е.
хранитель обязан передать плоды и доходы
вместе с вещью. Однако в договоре может
быть предусмотрено иное.

Еслть
случаи когда хранитель может распорядится
принятой на хранение вещью:

  1. Храниель
    может самостоятельно решить ворос о
    продаже вещи если она подверглась порче
    или есть угроза порчи. Т.е. не получается
    обеспечить сохранность вещи и нет
    возможности связаться с поклажедателем.
    В
    таком случае хранитель должен продать
    вещь по цене которая сложилась в месте
    хранения вещи. Если вины в том что
    пришлось продать вещь храниеля нету,
    то он передаёт вырученные деньги
    поклажедателю за вычетом своих расходов
    и награды.

  2. Также
    хранитель имеет право уничтожить вещь
    с опасными свойствами. Если эти свойства
    могут причинить вред. В таком случае
    хранитель должен предупредить
    поклажедателя. Если нет возможности
    дождаться ответа то уничтожить.

  3. Если
    после письменного предупреждения
    поклажедателя он вещь не забирает то
    хранитель может её продать.
    Если вещь
    стоит до 100 МРОТ то можно просто продать.
    Если выше то продажа происходи по
    аукциону в порядке установленном для
    торгов.

Предлагаем ознакомиться:  Односторонний отказ от исполнения договора по ГК РФ

Хранитель
обязан принять меры по обеспечению
сохранности принятой вещи. Ст. 891.

В
договоре может быть предусмотрен запрет
на принятие определённых мер.

По
общему правил хранитель должен исполнять
свой обязательство лично. Предполагается
что для должника имеет значение, кто
будет хранить его вещи. Поэтому передача
вещи 3ему лицу возможна только с согласия
поклажедателя.

При
определённых обстоятельствах, если нет
возможности связаться с поклажедателем,
хранитель имеет право передать вещи
3ему лицу. И уведомить об этом потом
поклажедателя.

Хранитель
обязан соблюдать условия хранения вещи.
В принципе в процессе хранения возможны
ситуации когда необходимо изменить
условия хранения. Это может быть связанно
со спецификой вещи или обстоятельствами
хранения.

Если есть необходимость
изменить условия хранения то хранитель
должен уведомит поклажедателя и получить
предварительное согласие. Если он не
получил согласие. То он потом не может
потом потребовать с поклажедателя
деньги за подорожание хранение.

Хранитель
может самостоятельно изменить условия
, чтобы избежать уничтожения или порчу
вещи.

Раз
хранитель соблюдает все меры, то
поклажедатель должен возместить расходы.

В
возмездном договре хранения установленнео
вознаграждение уже включает все расходы.
В связи с этим существует понятие
чрезвычайных расходов (ст. 998).

Чрезвычайные
расходы возмещаются сверх вознаграждение.
Отличаются от обычных тем что они
превышают обычные расходы и неожиданны
для сторон.

Чрезвычайные
расходы подлежат возмещению если это
указанно в законе. Договре или поклажедатель
дал согалсие на возмещение этих расходов.
Для получения согласия храниетль
обращается с соовтетсвующем запросом
к поклажадателем. Если в течении
определённого срока ответ не получен,
то считаестя что поклажедатель согласен.

Даже
если поклажедатель не согласен а
хранитель докажет что эти расходы были
необходимы, то он имеет право на возмещение
этих расходов.

Поклажедатель
обязан возместить убытки хранителя,
которые были нанесены свойствами вещи
переданной. Поклажадатель может быть
восвобождён от этоё ответственности
если будет установлено что хранитель
знал или должен был знать о таких
свойствах вещи.

Особенности
предусмотрены для вещей с опасными
свойствами. Ст. 894.

Поклажедатель
обязан предупредить хранителя о
соответствующих свойствах вещи. При
этом если он не предупредил, то не имеет
значение знал он или не знал об опасности,
он будет нести ответственность.

Хранитель
имеет право в таком случае принять
решение об уничтожении этой вещи. Если
договор был возмездный то хранитель
имеет право даже при уничтожении вещи
требовать вознаграждение.

Если
опасная вещь причинила убытки хранителю
и 3им лицам, то поклажедатель обязан
возместить все эти убытки.

С
другой стороны если опасная вещь передана
проф хранителю. То риски распределяются
между хранителем и поклажедателем.

Если
хранитель знал об опасных свойствах
вещи и согласился прнять их на хранение,
то если эти вещи в процессе хранения
становиться опасными он может потребовать
поклажедателя забрать вещи, если это
невозможно то он имеет право уничтожить
эту вещь, но тогда поклажедатель не
должен возмещать убытки ни хранителю
ни 3им лицам.

Это
возмездный договор. Всегда есть уплата
страховой премии.

Он
реальный. Реальный не всегда а по общему
правилу. В договоре может быть предусмотрено
и иное.

Есть
такое мнение что договор страхования
является условной сделкой.

Форма

Определение размера выплачиваемой страховой суммы.

  1. Страховщик
    – это лицо которое принимает на себя
    риск по договору страхования и обязуется
    выплатить определённую сумму при
    наступлении случаев установленных
    договором.
    Его основная обязанность
    это выплатить деньги при наступлении
    страхового случая.
    Страховщик это
    всегда ЮЛ. Исключительная правоспособность
    установленная законом. В законе
    установлен запрет на занятие этими
    организациями другими видами деятельности
    (производственной, банковской и т.п.)

  2. Страхователь
    – это лицо которое заключило со
    страховщиком договор страхования.

    Страхователями могут быть ЮЛ и ФЛ
    без ограничений.
    не любое лицо может
    быть страхователем. Например в
    имущественном страховании, страхователем
    может быть лицо обладающее имуществом
    на законном праве.

  3. Выгодопреобретатель

    не является стороной в договоре
    страхования. Он является 3им лицом.
    Здесь действует модель в пользу 3его
    лица. Т.е. выгодопреобретатель имеет
    право требовать исполнения обязательств
    в свою пользу при наступлении страхового
    случая.
    Например автокредитование:
    Если банк обязует покупателя застраховать
    авто. В данном случае выгодопреобретатель
    банк.
    Это может быть как ФЛ так и ЮЛ.

  4. Застрахованное
    лицо

    имеет место в случае личного страхования.
    В приницпе страховым лицом может быть
    сам страхователь.
    Если застраховано
    если на страхование не давало согласие
    то в принципе такой договор может быть
    недействителен.

Он
определяется договором или законом
(ОСАГО)

Существует
такое понятие как неполное имущественно
страхование. Это когда стразовая сумма
ниже страховой стоимости.

Тогда
вопрос: как будет проводиться выплаты?

Существует
2 основные системы выплаты:

  1. Пропорциональная
    – выплате подлежат убытки пропорционально
    отношению убытков к действительной
    стоимости.

  2. Система
    первого риска – означает что в случае
    наступления убытков будет выплачена
    как раз сумму убытков.

Франшиза

это заранее предусмотренный уровень
изъятия из страхового возмещения.

Франшиза
бывает:

  1. Условная
    – это например когда в договоре
    страхования написано: франшиза 5%. В
    таком случае 5% от страховой выплаты
    страховая компания заберёт себе

  2. Безусловная
    – это когда написано что франшиза =5% и
    если убытки меньше 5% то ничего не будет
    выплачено. Если более 5% то выплачивается
    все 100%.

Обязанность
страхования после наступления страхового
случая принимать все разумные меры для
уменьшения убытков. При этом страхователь
сам определяет меры, но страховщик может
давать указания.

Есть
смысл рассматривать 3 договора, поскольку
исходя их определения агентского
договора он охватывает и договор
поручения и договор комиссии.

Все
3 договора самостоятельные

Конструкция
и природа агентирования не включает в
себя ничего чего бы не было в договоре
комиссии

Общим
для всех договоров является способ
выступления посредника.

Предмет
агентского договора шире чем предмет
поручения и комиссии вместе взятые.

Агентский
договор регулирует выполнение посредником
не только юр действий но и фактических
действий, которые не порождают правовых
последствий.

Агентский
договор может конструироваться и как
поручение и как комиссия.

Нормами
об агентском договоре существенно
снижены возможности по одностороннем
отказывании от договора. Если брать
соотношения агентского договора с двумя
другими, то находятся и другие отношения.

Также
часто в литературе указывается на то
что все эти 3 договора регулирует оказание
юр услуг. Но нужно отметить что категория
«юр услугу» легально не определенна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector