Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
1. Государство, право, государственно-правовые явления как объект изучения юридической науки.

Государственно правовые явления в тгп || Государственно правовые явления в тгп

Формационный подход (Ленин, Маркс, Энгельс)

В
основе лежит общественно-экономическая
формация ( рабовладельческая, феодальная,
буржуазная, социалистическая)

1)Рабовладельческое
государство выступает
как орудие поддер­жания
власти рабовладельцев над рабами,
которые являются соб­ственностью
свободных граждан. Раб не имеет никаких
прав и превращен
в говорящее орудие труда.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

2)Феодальное
государство является
диктатурой класса феодалов, земельных
собственников, присваивающих безвозмездный
труд крестьян. Крестьяне здесь находятся
в полурабской зависимости
от
помещиков.

3)Буржуазное
государство выступает
как диктатура буржуазии, в
котором сословное неравенство заменяется
социальным. Рабочий юридически
свободен, но, лишенный средств производства,
он вы­нужден
продавать свою рабочую силу капиталисту.

4)Социалистическое
государство как
государство высшего типа, по
мнению представителей данного подхода,
отмирающее государ­ство,
базирующееся на общественной собственности
на средства производства и имеющее
широкую социальную базу.

Исторический
тип государства —
это государство определенной
общественно-экономической формации.
Характеризуется рядом общих признаков:
единством экономической и классовой
основы, сущности, социального назначения,
общими принципами организации и
деятельности государства.

Слабые
стороны формационной типологии:

  1. Использование
    только экономических факторов развития
    государства и смены их типов, не обращая
    внимание на иные.

  2. Не
    укладываются переходные государства,
    т.е. государства капиталистической и
    социалистической ориентации)

Государственно правовые явления в тгп || Государственно правовые явления в тгп

При
цивилизационном подходе основным
критерием выступают духовные признаки
(культурные, религиозные, национальные
и т. п.).
Выделяются следующие
типы цивилизаций:

  • Древние
    государства – локальные ( древнеегипетская,
    шумерская, эгейская);

  • Средневековые
    государства (особенные) – ( индийская,
    китайская, заподноевропейская,
    православная);

  • Современные
    государства

Слабые
стороны:

  1. Недооценка
    социально-экономических факторов

  2. Существование
    множества критериев и несовпадающих
    классификаций

Каждая цивилизация
придает устойчивую общность всем
государствам, существующим в ее рамках.
Цивилизационный подход обосновывается
идеей единства, целостности современного
мира, приоритетом идеально-духовных
факторов.

13.
Понятие формы государства, его элементы,
и их общая характеристика. Факторы,
обуславливающие различие форм государства.

По
тетради

форма
государства
— организация государственной власти,
выраженная в форме правления,
государственного устройства и
политического (государственного) режима.

а)
организацию верховной государственной
власти, источники ее образования и
принципы взаимоотношений высших органов
власти между собой и населением;

б)
территориальную организацию государственной
власти, соотношение государства как
целого с его составными частями;

в)
методы и способы осуществления
государственной власти.

Государственно правовые явления в тгп || Государственно правовые явления в тгп

Форма
государства зависит от конкретно-исторических
условий его возникновения и развития.
Решающее влияние на нее оказывают
сущность, исторический тип государства.
Так, феодальному типу государства
соответствовала, как правило, монархическая
форма правления, а буржуазному —
республиканская.

Форма государства во
многом зависит от соотношения политических
сил в стране, особенно в период его
возникновения. Ранние буржуазные
революции (например, в Англии) привели
jk
компромиссу
между буржуазией и феодалами, следствием
которого стала конституционная монархия.
Конституция — требование молодой
буржуазии, монархия — уступка феодалам.

На
форму государства влияют национальный
состав, исторические традиции,
территориальные размеры страны и другие
факторы. Небольшие по территории
государства обычно являются унитарными.

Форма
российского государства закреплена в
ч.1 ст.1 Конституции РФ – демократическое
федеративное государство с республиканской
формой правления.

  1. Понятие,
    виды и характеристика основных форм
    правления.

по
тетради

Форма
государственного правления — это
организация порядка образования
государственных органов их
взаимоотношение между собой и с
населением.

Существуют
две основные формы правления — монархия
и республика. Их верховные органы
отличаются друг от друга и по порядку
образования, и по составу, и по компетенции.

1.Монархия
— форма правления, где высшая
государственная власть принадлежит
единоличному главе государства —
монарху (королю, царю, императору, шаху
и т.д.), который получает ее в особом
порядке.

Признаки
монархии:

  1. власть
    передается по наследству;

  2. бессрочна;

  3. не
    зависит от населения.

Монархии
бывают двух видов.

1)При
неограниченной (абсолютной) монархии
монарх является единственным высшим
органом государства. Он осуществляет
законодательную функцию, руководит
органами исполнительной власти,
контролирует правосудие. (Саудовская
Аравия).

2)При
ограниченной монархии высшая
государственная власть рассредоточена
между монархом и другим органом или
органами (Земский собор в Российской
Империи). К ограниченным относятся
сословно-представительная монархия
(Россия) и современная конституционная
монархия (Великобритания, Швеция), в
которой власть монарха ограничена
конституцией, парламентом, правительством
и независимым судом.

2.Республика
— это форма правления, в которой высшая
государственная власть принадлежит
выборным органам, избираемым на
определенный срок.

Признаки
республики: 1)
выборность власти;

2)срочность;

3)
зависимость от избирателей.

Современные
республики подразделяются на парламентарные
и президентские. Различаются они главным
образом тем, какой из органов верховной
власти — парламент или президент —
формирует правительство и направляет
его работу и перед кем — парламентом
или президентом — правительство несет
ответственность.

1)В
парламентарной республике парламент
наделен не только законодательными
полномочиями, но и правом требовать
отставки правительства, выразив ему
недоверие, т. е. правительство несет
перед парламентом ответственность за
свою деятельность.

Президент республики
является только главой государства, но
не главой правительства. Политически
это означает, что правительство
формируется партией (или партиями),
победившей на парламентских выборах,
а президент, не будучи лидером партии,
лишен возможности направлять его
деятельность. Руководит правительством
премьер-министр (он может называться
иначе).

2)Президентская
республика — это форма правления, где
президент непосредственно при определенном
парламентском контроле формирует
правительство, которое несет перед ним
ответственность за свою деятельность.

В
президентских республиках обычно нет
должности премьер-министра, так как
чаще всего функции главы государства
и главы правительства выполняет
президент.

3)Существуют
смешанные «полупрезидентские»
(президентско-парламентарные) республики
(Франция, Финляндия, Португалия), в
которых парламент и президент в той или
иной мере делят свой контроль и свою
ответственность по отношению к
правительству.

Социалистическую
(для парижской комунны) – власть у
представительских органов власти,
объекдинение высших и местных органов
в единую представителькую систему,
подотчетность и подконтрольность
исполнительных распорядительных органов
органам законодательной власти.

  1. Формы
    государственного устройства: понятие
    и их характеристика. Основные виды
    унитарного государства и федерации.

По
тетради

Форма
государственного устройства — это
элемент формы госу­дарства,
характеризующий его внутреннюю структуру,
способ по­литического
и территориального деления, обусловливающий
оп­ределенные
взаимоотношения органов государства
с органами его составных
частей.

При
всем многообразии форм государственного
устройства двумя основными среди них
являются унитарная и федеративная.
Третья форма государственного устройства
— конфедерация, но она встречается
намного реже по сравнению с двумя
первыми.

1.Унитарное
государство
— это целостное централизованное
государство, административно-территориальные
единицы которого (области, провинции,
округа и т. д.) не имеют статуса
государственных образований, не обладают
суверенными правами.

В унитарном
государстве единые высшие органы
государства, единое гражданство, единая
конституция, что создает организационно-правовые
предпосылки для высокой степени влияния
центральной государственной власти на
всей территории страны.
Виды унитарных государств

Унитарные
государства могут быть централизованными
и децентрализованными в зависимости
от: Принято считать государство
централизованным, если во главе местных
органов государственной власти стоят
назначенные из центра чиновники, которым
подчинены местные органы самоуправления.

В децентрализованных унитарных
государствах местные органы государственной
власти избираются населением и пользуются
значительной самостоятельностью в
решении вопросов местной жизни. Смешанные
(назначаются из центра а ответственность
несут на местном уровне)

2.
Федеративное
государство (федерация)
— сложное союзное государство, части
которого (республики, штаты, земли,
кантоны и п. д.) являются государствами
или государственными образованиями,
обладающими суверенитетом.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Федерация
строится на началах децентрализации.
По особенностям конституционно-правового
статуса субъектов федеративного
государства выделяют симметричные и
асимметричные федерации. В первых
субъекты обладают одинаковым
конституционно-правовым статусом во
вторых — конституционно-правовой
статус субъектов различен (например,
Республика
Индия,
Федеративная
Республика Бразилия).
Вопрос о том, к какому из типов относят
Российскую
Федерацию,
в науке спорен.

Входящие
в состав федерации государственные
образования и государства называются
ее субъектами. Они могут иметь свои
конституции, свое гражданство, собственные
высшие государственные органы —
законодательные, исполнительные,
судебные.

Обеспечение соблюдения законодательства, совершение юридических действий только в соответствии с законом;

Наука
о государстве и праве
— это
система знаний об общих политико-юридических
закономерностях возникновения, разви­тия
и функционирования государственно-правовых
явлений, ис­следуемых в целом. Особое
место в системе юридических наук
при­надлежит теории государства и
права, объясняющей свойства государства
и права как особых (специфических)
явлений общест­венной жизни, отличных
от всех иных явлений.

В теории государства
и права изучаются закономерности
госу­дарственно-правовых явлений, их
политико-юридические свойст­ва, а
также их связь между собой и с другими
общественными (социальными) явлениями.

Предмет
любой науки
— это
область познания объективной реальности,
на которую направлено научное
иссле­дование, а именно
— наиболее
существенные особенности и наиболее
общие закономерности возникновения,
функционирования и отмирания явле­ний.

Понятия
государства и права тесно взаимосвязаны,
взаимно обусловливают друг друга, не
существуют раздельно. Государство
формулирует правовые нормы и обеспечиваетих исполнение,
право же закрепляет структуру государства,
его функции, компе­тенцию и тем самым
вносит четкую определенность в
осуществле­ние государством политической
власти.

Устанавливая нормы
права, государство обеспечивает их
реа­лизацию, ибо оно нуждается в праве
как орудии политического господства,
средстве воздействия на общественные
отношения. За­конодательство, как
правило, служит юридической основой
суще­ствования и функционирования
всех звеньев политической орга­низации
общества.


закономерности возникновения государства
и права, сменыих ис­торических
типов; развитие сущности и содержания
государства и права; механизм, внутренние
и внешние функции государства; признаки
государства и права;

Государство и
право существуют в системе взаимодействую­щих
в обществе явлений; таковыми являются
экономические и вытекающие из них
общественные отношения, политика,
идеоло­гические воззрения, философия,
мораль и др.

В теории государства
и права одним из важнейших классифи­кационных
критериев всего многообразия имевшихся
в истории конкретных форм государственности
и правовых систем является экономический
базис общества, исходя из которого
становится очевидным, что есть конкретные
сменяющие друг друга типы го­сударства
и им соответствуют определенные типы
права.

Предлагаем ознакомиться:  Дубликат свидетельства о государственной регистрации права

Таким образом,
предметом теории государства и права
является изучение объектив­ных законов
общественного развития, отраженных в
государстве и праве, их социально-политические
целей, изучение меха­низма
государственно-правового регулирования
общественных от­ношений и тенденций
его развития.

Таким
образом, все изложенное позволяет
сделать вывод: предмет
правоведения (теории государства и
права) составляют:

  1. закономерности
    возникновения, развития и функционирования
    государства и права;

  2. сущность, типы,
    формы, функции, структура и механизм
    действия государства и права, правовая
    система;

  3. основные
    государственно-правовые понятия, общие
    для всей юридической науки.

Обеспечение соблюдения законодательства, совершение юридических действий только в соответствии с законом;

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

-федеральные


региональные


муниципальные


общие


специальные


постоянные


временные


локальные.

  1. Понятие
    закона, его признаки, виды, характеристика.
    (по
    тетради)

Закон
– юридический акт, обладающий высшей
юридической силой, принимаемый
уполномоченными органами в соблюдением
конституционных процедур и регулирующий
наболее важные общественные отношения
с точки зрения личности, общества и
государства.

1)
Конституция — основополагающий
учредительный политико-правовой акт,
закрепляющий конституционный строй,
права и свободы человека и гражданина,
определяющий форму правления и
государственного устройства, учреждающий
федеральные органы государственной
власти;

2)
федеральные конституционные законы —
принимаются по вопросам, предусмотренным
и органически связанным с Конституцией
РФ.

3)
федеральные законы — это акты текущего
законодательства, посвященные различным
сторонам социально-экономической,
политической и духовной жизни общества.

4)
законы субъектов Федерации — издаются
их представительными органами и действие
их распространяется только на
соответствующую территорию.

  1. Понятие
    подзаконного нормативно-правового
    акта: его виды и характеристика. (по
    тетради)

НПА
– юридический акт, меньший по юридической
силе чем закон, принимаемый компетентными
органами и устанавливающий нормы права
в соответствии с закон и не противоречащие
ему.

1)
указы Президента РФ — высшие по юридической
силе подзаконные нормативные акты;

2)
постановления Правительства РФ — акты
исполнительного органа государства,
наделенного широкой компетенцией по
управлению общественными процессами;

3)
приказы, инструкции, положения министерств,
ведомств, государственных комитетов
регулируют, как правило, общественные
отношения, находящиеся в пределах
компетенции данной исполнительной
структуры;

4)
решения и постановления местных органов
государственной власти;

5)
решения, распоряжения, постановления
местных органов государственного
управления;

6)
нормативные акты муниципальных органов;

7)
локальные нормативные акты — это
нормативные предписания, принятые на
уровне конкретного предприятия,
учреждения и организации (например,
правила внутреннего трудового распорядка).

Подзаконные
нормативные
правовые акты
призваны развивать и конкретизировать
положения законов,
а также соответствовать им. В подзаконных
нормативных
правовых актах
содержится значительная часть всех
правовых предписаний.

  1. Действие
    нормативно-правового акта во времени

Действие
во времени определяется
периодом времени от момента вступления
нормативно-правового акта (и содержащихся
в нем норм) в силу до момента ее утраты.

Время
вступления в законную силу разных
нормативно-правовых актов определяется
различными способами: 1) временем принятия
акта, 2) временем, которое указано в самом
акте или в специальном акте о введении
в действие данного акта, 3) временем
официального опубликования акта или
4) по истечении определенного времени
после официального опубликования акта.

По
общему правилу, если иное не установлено
в самих нормативных актах, в Российской
Федерации законы
вступают в
силу по истечении десяти дней со дня их
официального опубликования; нормативные
акты Президента и Правительства РФ –
по истечении семи дней после их
официального опубликования;

нормативные
акты министерств и ведомств
внутриведомственного
характера – с момента их государственной
регистрации в Министерстве юстиции РФ,
а акты общего значения, подлежащие
официальной публикации, – по истечении
десяти дней после их официального
опубликования.

Момент
утраты силы нормативного акта определяется:
1) датой истечения срока действия
временного акта, если этот срок не
продлевается; 2) датой отмены акта; 3)
датой вступления в силу нового акта,
включающего в себя предмет регуляции
прежнего акта.

Обратная
сила закона, ультраактивное
действие (в УК привлечение по закону
действовавшему на момент совершения
преступления, даже если утратил силу)

  1. Действие
    НПА в пространстве и по кругу лиц.

Пределы
действия нормативных актов в пространстве
и по кругу лиц

Пределы
действия нормативно-правового акта в
пространстве
определяются территорией, на которую
распространяются его предписания. НПА
может действовать в пространстве на
всей территории государства, на какой-то
определённой части страны и (в отдельных
случаях) за пределами государства.

В
состав этой территории входят суша,
включая недра и континентальный шельф
(подводная часть материка); внутренние
и территориальные воды государства (в
пределах 12 морских миль); воздушное
пространство над сушей и водной частью
территории;

а также территории посольств,
военных кораблей, всех морских и воздушных
судов, находящихся вне территории других
государств, космических кораблей и
станций, а также других объектов в
космосе и открытом море, принадлежащих
данному государству.

Порядок
и правила экстерриториального
действия нормативных
актов государства на территории его
посольств в других государствах
определяются международным правом.

Нормативно-правовые
акты могут иметь общий характер, то есть
действовать в отношении всех граждан
и юридических лиц,
находящихся на соответствующей
территории, или адресовываться лишь
некоторым из них. Общие, и специальные
(касаются конкретного круга лиц)

Действие
нормативных актов по
кругу лиц
определяется
составом всех тех субъектов права,
которым адресованы требования данного
акта (его норм).

По
общему правилу, под действие
нормативно-правовых актов подпадают
все лица (физические и юридические лица,
должностные лица, граждане, иностранцы
и лица без гражданства), находящиеся в
пространстве действия соответствующего
акта.

Однако
из этого общего правила есть ряд
исключений.

Так,
субъектами соответствующих прав и
обязанностей политического характера
(например права избирать и быть избранными
в органы государственной власти, права
участвовать в управлении делами
государства, права членства в политических
партиях, обязанности нести военную
службу и т.д.

) могут быть только граждане
данного государства. Иностранцы и лица
без гражданства не входят в круг адресатов
таких норм. Но они являются субъектами
прав и обязанностей во всех других
сферах правовой регуляции, и на них
распространяется действие соответствующих
норм (норм гражданского, уголовного,
предпринимательского права и т.д.).

Особую
группу составляют иностранцы (главы
иностранных государств и правительств,
руководящие сотрудники иностранных
посольств и консульств, некоторые другие
категории иностранных граждан), которые
в соответствии с положениями международного
права обладают дипломатическим
иммунитетом и
в силу этого не подлежат уголовной и
административной ответственности на
территории и по законам других государств.

  1. Систематизация
    нормативно-правовых актов и ее виды.
    (
    по тетради)

Систематизация
— это целенаправленная деятельность
по упорядочению и приведение в единую
систему юридических предписаний, в
целях доступности, лучшей обозримости
и эффективного применения.

Выделяют
такие виды систематизации, как:

  • инкорпорация
    — систематизация путем объединения
    норма­тивных
    актов без изменения их содержания в
    сборник, где каждый
    из актов сохраняет свое самостоятельное
    юридичес­кое
    значение. Принципы инкорпорации:
    хронологический (по
    времени принятия), тематический (по
    определенной те­матике)
    и др. Инкорпорация — самый простой вид
    система­тизации.
    Инкорпорация подразделяется на
    официальную и неофициальную.
    К первой можно отнести Собрание
    законо­дательства
    Российской Федерации, ко второй —
    сборники нормативных
    материалов по отраслям права, издаваемые
    в
    учебных
    целях, для просвещения населения и т.п.
    На неофи­циальные
    инкорпоративные материалы нельзя
    ссылаться в процессе
    рассмотрения юридических дел, например,
    в суде;

  • консолидация
    — систематизация путем объединения
    норма­тивных
    актов без изменения их содержания в
    единый акт, где
    каждый из актов теряет свое самостоятельное
    юридичес­кое
    значение. Они объединяются по признаку
    относимости к одному
    виду деятельности (охрана природы,
    образование и
    т.п.). Особенность консолидации состоит
    в том, что она яв­ляется
    «компромиссной», сочетающей в себе
    черты инкорпо­рации
    и кодификации. Консолидация используется
    зачас­тую
    как промежуточный этап, когда отсутствует
    возмож­ность
    кодификации;

  • кодификация
    — систематизация путем объединения
    норма­тивных актов в единый, логически
    цельный акт с изменением
    их содержания. В процессе кодификации
    устраняются ус­таревший правовой
    материал, противоречия в нормах,
    созда­ются
    новые правила поведения, обеспечивается
    их согласо­ванность,
    логичность (примером подобного может
    служить принятие
    первой части Налогового кодекса РФ).
    Поэтому ко­дификация
    — наиболее сложный и трудоемкий вид
    система­тизации.
    Кодификация законодательства может
    быть всеоб­щей
    (когда переработке подвергается
    значительная часть за­конодательства),
    отраслевой (когда перерабатываются
    нормы
    определенной сферы законодательства),
    специальной (когда
    перерабатываются нормы какого-либо
    правового ин­ститута).
    Кодификация предполагает переработку
    норм права
    по содержанию и их систематизированное,
    научно обо­снованное
    изложение в новом законе (кодексе, своде
    законов и
    т.д.).

-во-первых,
ею имеют право заниматься только
специальные органы;

-во-вторых,
в итоге появляется новый нормативный
акт — кодекс;

-в-третьих,
кодифицированный
акт выступает основным среди всех иных
актов, действующих в данной сфере.

  1. Првовой
    прецедент как источник права

Правовой
прецедент – это
решение компетентного государственного
органа по конкретному делу, которое
принимается за образец
при решении аналогичных дел органами
той же или низшей инстанции.

  • Судебный

  • Административный

техника
создания закона о поправке к Конституции
РФ;

техника
создания Федерального Конституционного
закона;

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

техника
создания кодекса РФ;

техника
создания Федерального закона;

техника
создания основ законодательства РФ;

техника
создания Конституции (Основного закона)
субъекта РФ;

техника
создания закона субъекта РФ.

техника
создания закона о внесении изменений
и дополнений в другой закон;

техника
создания новой редакции закона;

техника
создания закона о введении в действие
другого закона;

техника
создания закона о ратификации или
денонсации международного договора
РФ;

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

техника
создания закона о признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых
актов.

ПРИНЦИПЫ

а) общие к
правотворчеству: адекватность правового
воздействия и его соответствие
государственной политике в данной сфере
общественных отношений; полнота,
безызбыточность и конкретность
регулирования, отсутствие или допустимость
побочных эффектов;

б) принцип системности
права: соблюдение имеющегося деления
права на отрасли, подотрасли и институты,
а также установленных взаимоотношений
правовых актов по их юридической силе;
соответствие по целям и непротиворечивость
по содержанию нового и действующих
правовых актов, соответствие вида
правового акта компетенции издавшего
его органа; наличие связанных с принятием
данного правового акта изменений
действующего законодательства;

в) принципы точности
и определенности юридической формы
устанавливаемых правоотношений:
обеспечение точного понимания
(интерпретации) положений правового
акта всеми субъектами правоотношений;
правильность оформления акта как
официального юридического документа.

Предлагаем ознакомиться:  Все о работе по гражданско-правовому договору

1.Точность
и определенность формулировок и
терминов, употребляемых
в правовом акте.

2.Ясность и
доступность языка правового акта.

3.Полнота
и конкретность регулирования, отсутствие
декларативности.

4.Экономичность,
оптимальная
емкость, компактность изложения.

5.Логическая
последовательность изложения,
цельность, сбалансированность,
взаимосвязь нормативных предписаний.

6.Унификация,
единообразие формы и структуры правовых
актов.

  1. Способы
    и приемы юридической техники

Способы
— пути достижения намеченных целей и
результатов с помощью конкретных средств
и при наличии соответствующих условий
и предпосылок законодательной практики.

Виды:

  • способы
    структуризации — определенная
    последовательность;

  • способы
    логического изложения – последовательность
    в изложении юридической информации;

  • лингвистический
    — способы языкового изложения — ясность
    и четкость, простота и доступность
    языка правовых актов;

  • способы
    построения правового материала по
    степени обобщенности (абстрактный,
    казуистический);

  • системный
    — способы связи между нормативными
    правовыми актами (использование
    бланкетного способа и ссылочного)

  • специально-юридический
    – использование специальной терминологии

По
степени обобщения конкретных показателей:

  • абстрактный
    — при формулировании нормы права
    используется обобщающая формулировка;

  • казуистический
    — при формулировании нормы права
    последовательно перечисляются условия,
    при которых она действует.

По
способу изложения элементов юридической
нормы:

  • прямой
    — гипотеза, диспозиция и санкция
    изложены в одной статье нормативного
    правового акта;

  • отсылочный
    — отдельные элементы нормы (или гипотеза,
    или диспозиция, или санкция) изложены
    в других конкретных статьях конкретного
    закона и к ним сделана отсылка или она
    подразумевается;

  • бланкетный
    — разновидность отсылочного, но отсылка
    делается в общей форме, чаще всего путем
    упоминания соответствующих правил,
    инструкций, иных законодательных актов.

Технические
средства —
юридические термины (словесное выражение
понятий, используемых при изложении
содержания правового акта) и юридические
конструкции (специфическое строение
нормативного материала, складывающееся
из определенного сочетания субъективных
прав, льгот, поощрений, обязанностей,
запретов, приостановлений, наказаний
и т.п.).

1)
ясность и четкость, простота и доступность
языка правовых актов;

2)
сочетание лаконичности с необходимой
полнотой, конкретности с требуемой
абстрактностью выражения соответствующих
правовых предписаний;

3)
последовательность в изложении
юридической информации;

4)
взаимосвязь, согласованность и внутреннее
единство правового материала.

Технические
приемы — это
способы, фиксирующие официальные
реквизиты (наименование правового акта,
дата и место его принятия, подписи
должностных лиц и т.п.), структурная
организация правового акта (вводная
часть — преамбула, общая и особенная
части, нумерация разделов, глав, статей,
пунктов и т.д.).

  1. Понятие
    и виды юридических документов.

Документ —
материальный носитель с зафиксированной
на нем в любой форме информацией в виде
текста, звукозаписи, изображения и (или)
их сочетания, который имеет реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, и
предназначен для передачи во времени
и в пространстве в целях общественного
использования и хранения.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

В
узком смысле, документ —
деловая бумага, подтверждающая какой-либо
факт или право на что-то.

в
праве
документ — письменный акт, составленный
в предусмотренной законом форме и
удостоверяющий факты юридического
значения (рождение лица, получение
образования,
трудовой стаж).

Важный
вид документов — различные
удостоверения,
подтверждающие личность человека, его
принадлежность к какой-либо организации
или разрешение заниматься определённой
деятельностью.

Задачи курса состоят в следующем:

  1. Выработка умения разбираться в законах и иных нормативных актах;

  2. Обеспечение соблюдения законодательства, совершение юридических действий только в соответствии с законом;

  3. выработка
    умения разбираться в специальной
    литературе, умения найти в юридической
    литературе необходимую норму, подлежащую
    применению в конкретном случае;

  4. применение
    полученных знаний о праве и законодательстве
    в конкретных ситуациях, возникающих
    во время трудовой, творческой и иной
    деятельности, бытовых ситуациях.

Кроме того,
данный курс преследует и общеобразовательные
цели – любой человек, получающий высшее
образование в ВУЗе, должен приобрести
определенную сумму знаний как по
специальным, так и по общеобразовательным
предметам.

В данном случае правоведение
выступает как раз в роли такого
общеобразовательного предмета, благодаря
которому студент получает не только
определенный объем специальных знаний,
но повышает свой общий образовательный
и культурный уровень.

Лекция 1.

Час 2.

ПРАВО: понятие,
сущность, формы, структура.

  1. Сущность
    права (признаки и функции права).

  2. Источники
    права. Конституционные основы правовой
    системы.

  3. Система
    права.

  4. Правовые
    системы. Сравнительное правоведение.

Вместе с возникновением
государства появляется право. Это было
ес­тественно, поскольку государство
является организацией, которая объе­диняет
уже не родственников, а население,
проживающее на определен­ной территории.

Для регуляции взаимоотношений между
соседями ока­зываются недостаточными
обычаи, традиции, нормы морали и
религиоз­ные верования, кровнородственные
связи. Тогда и возникло право как
регулятор взаимоотношений в обществе,
где люда не равны в имущест­венном и
социальном положениях.

Уголовное право

Уголовное
право — это отрасль права, регулирующая
общественные
отношения,
связанные с совершением преступных
деяний,
назначением наказания
и применением иных
мер уголовно-правового характера,
устанавливающая основания привлечения
к уголовной
ответственности
либо освобождения
от уголовной ответственности
и наказания.

  1. Частное
    и публичное право: сравнительно-правовой
    анализ и характеристика.

Особенности
деление права на частное и публичное:
(Тихомиров)

  • Разная
    степень автономности субъекта права

  • Неодинаковая
    мера «связанности» государственными
    явлениями

  • Различные
    сферы применения актов

  • Специфические
    нормы и способы регулирования поведения
    людей

Публичное
право
– та часть системы действующего права,
нормы которого направлены на защиту
общего блага, государственного интереса,
связанные с полномочиями и
организационно-властной деятельностью
государства, с выполнением общественных
целей и задач. (уголовное, административное,
конституционное)

Частное
право – право,
которое защищает частный интерес
отдельной личности, коллективов людей,
регулирует отношения граждан и их
объединений, предприятий, фирм и других
хозяйствующих субъектов, обеспечивает
свободную самореализацию гражданина,
право частной собственности и частного
предпринимательства и основано на
договоре между равноправными сторонами.
(гражданское, семейное)

1)частное
право – это совокупность правовых норм,
которые регулируют и охраняют интересы
частных собственников свободных
субъектов рынка, а также их отношения
в процессе производства и обмена. В то
же время публичное право составляют
нормы, закрепляющие и регулирующие
порядок работы органов государственной
власти и управления, формирования и
работы парламентов, иных государственных
учреждений, осуществления правосудия,
борьбу с посягательствами на действующий
порядок;

2) частное
право не может осуществляться без
публичного, так как последнее служит
для охраны и защиты первого;

3) частное
право в своей реализации опирается на
публичное. В общей правовой системе
публичное и частное право тесно
взаимосвязаны, и их разграничение до
какой-то степени является условным.

Черты
публичного права:

  • Регламентирует
    отношения государства со своими
    гражданами

  • Государство
    с помощью публичного императивного
    права предписывает определенные
    варианты поведения граждан

  • Возлагает
    вид и меру ответственности за нарушение
    императивных предписаний государства

  • Метод
    регулирования – императивный

  • Отношения,
    которые регулирует публичное право, —
    отношения власти и подчинения

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Признаки:

  • Защищает
    частный интерес

  • Обеспечивает
    свободу самореализации

  • Основано
    на договоре

  • Метод
    правового регулирования – диспозитивный

  • Государство
    вмешивается если нарушен частный
    интерес, возникает спор о праве и если
    субъекты не пришли к мировому соглашению

  1. Юридическая
    природа соотношения и взаимодействия
    внутригосударственного и международного
    права.

В
доктрине международного права были
выработаны три концепции соотношения
международного и внутригосударственного
права: одна дуалистическая1и две
монистических2

1
 Дуализм
(лат. dualis —
двойственный) — двойственность,
раздвоенность.

2 Монизм
(гр. monos —
один) — философское учение, признающее
основой всего сущего одно начало: материю
или дух; противоп. — дуализм..

Немецкий
юрист-международник Г. Трипель сторонник
дуалистической концепции — полагал, что
международное право и внутригосударственное
право «представляют собой отдельные
правопорядки».

Первая
концепция нашла широкое распространение
в конце XIX — начале XX вв. среди немецких
юристов, потому что в это время экономика
страны была на подъеме и ей нужны были
новые рынки сбыта и сырья.

Но даже
буржуазное международное право
представляло определенное препятствие
на пути германской экспансии. Это и
вызвало появление концепции верховенства
внутригосударственного права над
международным, чтобы теоретически
оправдать действия германского
милитаризма (военного вмешательства)
на международной арене.

Теоретическую
основу данной концепции составили идеи
Гегеля, что государство есть «абсолютная
власть на земле». Исходя из этого оно
правомочно по собственной воле создавать
и изменять не только нормы
внутригосударственного права, но и
нормы «внешнегосударственного»
(международного) права.

Следует
отметить, что международное право и
внутригосударственное право — это две
самостоятельные системы права, находящиеся
во взаимосвязи и взаимодействии.
Объективно не существует примата одной
системы права над другой, поскольку они
регулируют разные виды социальных
отношений.

Однако в связи с тем что нормы
международного права имеют целью
обеспечить всеобщий мир и безопасность,
защитить права и основные свободы
человека, содействовать плодотворному
сотрудничеству государств в различных
областях, т.е.

закрепляют и обеспечивают
достижение высших ценностей человечества,
государства могут в своем конституционном
и текущем законодательстве провозгласить
признание верховенства норм международного
права над нормами внутригосударственного
права.

Делается это не в силу объективно
присущего верховенства системы
международного права над внутригосударственным,
а с целью сознательного объединения
потенциала двух систем права в деле
достижения и охраны высших ценностей
человеческой цивилизации.

  1. Понятие
    системы права и системы законодательства
    и их соотношение. Вертикальное и
    горизонтальное строение Российского
    законодательства.

В теории права
соотношение категорий «система права»
и «система законодательства» понимаются
неодинаково, поэтому нельзя говорить
о тождественности таких категорий как
«право» и «законодательство».

Специфика
права выражается в том, что это особое,
обладающее объективными свойствами
социальное явление. Право рассматривается
как более широкая категория по отношению
к законодательству. Если обратиться к
категории диалектики, то система права
и система законодательства соотносится
как содержание и форма соответственно.

Система
права
— внутреннее строение права, которая
выражается в единстве и согласованности
всех действующих в стране правовых
норм.

Система
законодательства
– системно-структурное построение НПА
в зависимости от юридической силы и
компетенции государственных органов
их принявших.

Правило

Система
права

Система
законодательства

общее

Уголовное
право

Уголовный
кодекс

I
исключение

Хозяйственное
право (пред.пр.)

II
исключение

Воздушный
кодекс

1.
Первичным элементом системы права
выступает норма, а первичным элементом
системы законодательства — статья
нормативно правового акта.

Предлагаем ознакомиться:  Межевание земельного участка бесплатно — новый закон в 2019 году. Какие документы нужны для межевания земельного участка?

2.
Система законодательства по объему
представленного в ней материала шире
системы права, так как включает в свое
содержание положения, которые в
собственном смысле не могут быть отнесены
к праву. (различные
программные положения, указания на цели
и мотивы издания актов)

3.
В одних случаях мы можем констатировать
факт, когда отрасль права есть, а отрасли
законодательства нет (финансовое право)
отрасли права не кодифицированы, а
действующий в этой сфере нормативный
материал разбросан по различным правовым
актам, нуждающимся в унификации и другое
(см табличку)

5.
в основе деления
права на отрасли и институты лежит
предмет и метод правового регулирования.
Поэтому нормы отрасли права отличаются
высокой степенью однородности. Отрасли
же законодательства, регулируя
определенные сферы государственной
жизни, выделяются только по предмету
регулирования и не имеют единого метода.

6.
Система права носит объективный характер
– она не
может строиться по произволу законодателя,
она связана
прежде всего с развитием и совершенствованием
общественных процессов, актуальность
которых способствует появлению новых
правовых институтов и отраслей.

а
система законодательства более
субъективна, поскольку во многом зависит
от воли законодателя. Но эта субъективность
относительна, поскольку каждый вновь
принимаемый нормативно-правовой акт
не может противоречить системе действующих
актов.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Установление
правильного соотношения между системой
права и системой законодательства –
важная теоретическая и практическая
задача. Надлежащее ее решение призвано
обеспечить доступность, сокращение
ненужной множественности актов, их
согласованность и правильное применение
на практике.

Горизонтальное
(отраслевое) строение
системы зако­нодательства обусловлено
предметом правового регули­рования
— фактическими общественными отношениями.
На основе данного критерия вычленяются
отрасли зако­нодательства, соответствующие
отраслям системы права (конституционное
право — конституционное законода­тельство,
трудовое право — трудовое законодательство,
гражданское процессуальное право —
гражданское про­цессуальное
законодательство).

Вертикальное
(иерархическое)
строение отражает иерар­хию органов
государственной власти и нормативно-пра­вовых
актов по их юридической силе. Во главе
системы нормативно-правовых актов
Российской Федерации стоит Конституция,
далее идут законы, указы Президента,
постановления Правительства, нормативные
акты мест­ных органов власти, локальные
нормативные акты.

  1. Понятие
    и признаки правовых отношений. (по
    тетради)

Правовое
отношение — это возникающая на основе
норм права общественная связь, участники
которой имеют субъективные права и
юридические обязанности, обеспеченные
государством.

*Правосознание
всего общества( массовое)
— включает знания, накопленные уже
ушедшими поколениями, зафиксированные
в книгах и источниках права.

*
Правосознание
отдельных социальных групп (классов)
– отражает специфику соответствующей
социальной группы. Складывается
правосознание свойственное определенному
коллективу.

*
Индивидуальное
отдельного лица
( то что думает каждый в отдельности)

II По объему и качеству знаний

  • Обыденное
    – устанавливает лишь внешние связи
    между правовыми явлениями, рассматривает
    только отдельные факты правовой
    действительности, а не всю их сумму. Не
    позволяет проникнуть в глубинные пласты
    бытия, системного взаимодействия,
    происходящего в правовой материи.
    Присуща люд ям, не изучающим право
    специально, а знакомых с ним по опыту
    повседневной жизни.

  • Профессиональное
    – лица специально получившие юридическое
    образование ( среднее или высшее) и
    занимающихся реализацией права в силу
    профессии, включает знания о действующем
    праве и методах, средствах его реализации.

  • Научное
    – присуща лицам, занимающихся изучением
    права с использованием специальных
    научных методов, включает сумму различных
    правовых теорий ( естественного,
    позитивного, социального права)

  1. Правовая
    культура: понятие, структура, функции
    и виды

Правовая
культура —
это совокупность взглядов, ценностей,
норм, в которых отражается отношение
граждан к политической власти, к
функционированию политических институтов
и которые реализуются в виде определенной
духовно-практической деятельности.

В
отличие от правосознания, правовая
культура это непросто то или иное
отношение к праву, но прежде всего
уважительное отношение.

Структура:
право, правосознание, правовые отношения,
законность, правопорядок, правомерная
деятельность субъектов.

Элементы,
образующие правовую культуру общества,
одновременно включены и в другие
структуры. Более того, эти элементы
выступают составными компонентами
нескольких различных систем.

Структура
пр. культуры общества:
достигнутый уровень правового сознания,
полноценное законодательство, развитая
правовая система, независимое правосудие,
широкий спектр прав и свобод, юр.
грамотность населения.

-психологического
(правовая психология);

-идеологического
(правовая идеология);

-поведенческого
(юридически значимое поведение –
уважительное отношение к праву).

Выражается
в знании законов, соблюдении их и
использовании, убеждение в необходимости
и целесообразности, правильное понимание,
правовая активность.

Функции:

  • Познавательно-преобразовательная
    цель формирование правового государства.
    В необходимости поставить человека в
    центр, создать ему достойные условия
    жизни , обеспечить социальную
    справедливость, политическую свободу,
    возможность всестороннего развития.

  • Праворегулятивная
    цель – обеспечить устойчивый эффективно
    действующий механизм развития правовой
    системы, посредством внесения
    упорядоченности в общественные
    отношения.

  • Ценностно-нормативная
    — элементы структуры правовой культуры
    выступают объектами оценки, что позволяет
    говорить о ценностях в праве и праве
    как социальной защите. Оценка всей
    совокупности законодательства,
    конкретных правовых норм, поведения
    граждан, деятельности правоохранительных
    органов в борьбе с правонарушениями.

  • Коммуникативная
    Обеспечивая общение граждан в юридической
    сфере, она существует через это общение
    и влияет на него.

  • Правосоциализаторская

    формирование правовых качеств личности
    посредством воспитания в ней правовой
    культуры.

  • Пргностическая

    анализ тенденций развития правовой
    системы.

Виды
правовой культуры:

  1. Правовая
    культура группы людей и общества –
    (испытывает
    на себе воздействие господствующих в
    обществе ценностных ориентаций и
    влияние отдельных личностей, которые
    придают этим ориентациям тот или иной
    характер)

  2. Правовая
    культура индивида

    источник правовых знаний лица находится
    в прямой зависимости от образования,
    возраста, рода занятий. У кого-то это
    обыденные знания у кого-то профессиональные.

Иметь
правовую культуру – значит не только
самому выполнять требования юридических
норм, но и добиваться того, чтобы и другие
субъекты следовали им.

  1. Деформация
    правосознания и ее виды.

Деформация
правосознания (от
лат. deformatio – искажение) – это искажение
правосознания, отступление в сознании
от идеала права.

1.Правовой
инфантилизм –
наиболее мягкая
форма искажения правового сознания,
заключающаяся в несформированности,
недостаточности правовых знаний,
установок. Недостаточность правовых
знаний при личной уверенности в хорошей
юридической подготовке.

2.Правовой
нигилизм –
осознанное
игнорирование требований закона,
исключающее, однако, преступный умысел.
Указание на преступный умысел здесь
необходимо для того, чтобы отграничить
правовой нигилизм от других форм
деформации, находящихся уже за пределами
сферы права как такового.

Отрицание
социальной ценности права; осознанное
игнорирование требований закона, та
часть правосознания, которая резко
критически относится к требованиям
необходимости уважения и соблюдения
права.

3.
Правовой
фетишизм —
это преувеличение, абсолютизация роли
и значения правового
регулирования в жизни общества (решение
решить с помощью правовых средств
неправовые задачи)

4.
Правовой
идеализм –
представление о том, что нормы идеальны,
в них нет никаких противоречий.

5.
Перерождение
правосознания в преступное.
Самая тяжелая форма деформации
правосознания граждан. Природа этого
опасного явления принадлежит одновременно
к числу и самых сложных с исследовательской
точки зрения.

Основной
формой перерождения правосознания
индивидов является совершение ими
различных преступлений.

Рассматривая
различные формы деформации правосознания
населения, нельзя не увидеть одну общую
их черту – недостаток, а часто и атрофию
нравственного чувства. Иными словами,
состояние правосознания граждан в
большей мере, чем какими-либо факторами,
предопределяется состоянием их
нравственного здоровья.

  1. Понятие
    реализации права, его формы и их
    характеристика.

Реализация
права
– это воплощение предписаний, юридических
норм в жизнь субъектами правоотношений
посредствам соблюдения, исполнения
обязанностей, использовании права и
правоприменения.

Основные
черты:

  1. Реализация
    права всегда осуществляется если есть
    юр. нормы.

  2. Это
    волевое действие (исполнение права) и
    бездействие (воздержание от совершения
    противоправных действий)

  3. Всегда
    правомерные действия.

  4. Реализация
    права многообразна и м.б. осуществлена
    в различных формах.

-соблюдение
– правомерное поведение субъектов
правоотношений, направленных на
реализацию юрид.норм посредствам
воздержания от правоправных действий
(с ее помощью осуществляются запреты,
от нару­шения
которых лицо должно воздерживаться;

-исполнение
– (связано с выполнением обязанностей,
строго оп­ределенных
в законе действий в интересах управомоченной
стороны;
так, согласно трудовому законодательству,
адми­нистрация
предприятий, организаций обязана
предостав­лять
всем рабочим и служащим ежегодные
отпуска с сохра­нением
места работы и среднего заработка);

-использование
(выражается в осуществлении субъективных
прав,
посредством чего лицо удовлетворяет
свой собственный интерес
и тем самым достигает определенного
блага; приме­ром
такой формы реализации является право
на образова­ние, которое реализуется
субъектами права);

-применение
(это властная деятельность компетентных
органов по разрешению конкретного
юридического дела, в ре­зультате чего
выносится соответствующий индивидуальный
акт;
например, в соответствии с уголовным
кодексом суд выно­сит
приговор подсудимому за совершение им
преступления), возникает в случаях

*если
имеет место преступление или правонарушение

*
Возникает спор о праве


случае препятствия субъектам правоотношений
в реализации принадлежащих им прав

  1. Применение
    права, его признаки, формы и основания.

Правоприменение
– особая форма реализации права, властная
деятельность компетентных органов по
разрешению конкретного юридического
дела, в ре­зультате чего выносится
соответствующий индивидуальный акт.

Признаки:

  • Государственно-властная
    деятельность посредствам которых
    упорядочиваются общественные отношения
    путем установления четких организационных
    начал взаимоотношений и взаимодействий
    субъектов права.

  • Правовая
    деятельность требует от субъектов
    правоприменения специальных
    профессиональных знаний не только в
    области права, но и в области управления

  • Правопр.деятельность
    осуществляется в установленном законом
    процессуальном порядке, в рамках
    установленных законодателем процедур.

  • Сложная
    деятельность, поскольку она осуществляется
    в сочетании с соблюдением запретов,
    использовании прав и исполнении
    обязанностей.

  • Неодноактовый
    процесс, имеет свое начало и окончание,
    складывающийся с помощью определенных
    стадий правоприменения.

  • Результат
    – вынесение правоприменительного
    акта.

Формы
правоприменения:

  1. Оперативно-исполнительная
    – осуществляется позитивное правомерное
    регулирование общественных отношений
    (выполнение работ на основании приказа,
    договора и т.д.)

  2. Правоохранительная
    – право охраняется от посягательств,
    нарушений. Содержанием является
    правоохранительная деятельность

Основания

*если
имеет место преступление или правонарушение

*
возникает необходимость установления
факта, имеющего юридическое значение.

  1. Стадии
    правоприменительного процесса и их
    характеристика.(
    по тетради)

В
правоприменительном процессе можно
выделить следующие стадии:

  1. установление
    фактической основы дела;

  2. установление
    юридической основы дела;

3)
принятие решения по делу;

4)
исполнение решения.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

На
первой стадии устанавливается объективная
истина по делу. Ведь
правоприменение будет обоснованным
только тогда, когда фактические
обстоятельства проанализированы с
достаточной полнотой
и достоверностью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector